+7 (342) 291-93-30    Мы вВконтакте    zukk59@gmail.com

  г. Пермь, ул. Патриса Лумумбы, д. 6, офис 205, 206

Заголовок

Autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et dolore feugait.

Архив метки

Наследникам предписали своевременно принимать квартиры даже при наличии «прописки»

Проживание в квартире умершего владельца не освобождает наследника от оформления собственности. Такое решение вчера принял Конституционный суд России.

Гражданский кодекс РФ признает принятием наследства фактические действия по вступлению во владение или управление имуществом. С этого момента наследник несет и бремя содержания собственности (должен оплачивать услуги ЖКХ и так далее). В течение шести месяцев после смерти прежнего владельца новый должен обратиться к нотариусу для оформления документов. Вместе с тем пропущенный срок, как правило, легко восстанавливается.

В спорной ситуации оказался москвич Дмитрий Простяков, еще в 2000 году зарегистрированный в квартире своей тети. Собственница умерла в 2005 году, в квартире осталась проживать ее сестра (мать Простякова). После ее смерти в 2012 году фактическим владельцем стал сам Дмитрий Простяков. Но в течение почти семи лет он также не предпринимал никаких действий по оформлению недвижимости и только в 2019 году подал иск об установлении факта принятия наследства и признания права собственности. Отклоняя его, районный суд не усмотрел доказательств действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства матерью заявителя, а впоследствии – им самим. «Факт регистрации по месту жительства в спорном жилом помещении к таким действиям не относится, поскольку регистрация была произведена до даты открытия наследства», – заключила апелляционная инстанция. Более того, по иску Департамента городского имущества спорную недвижимость признали вымороченным имуществом и передали в государственную собственность.

Конституционный суд России, в который обратился Дмитрий Простяков, напомнил о недопустимости произвольного лишения граждан права на наследование имущества и на жилище. «Такое регулирование предполагает повышенные требования к судебной оценке совершения гражданином действий по принятию наследства. Утрата гражданином прав на жилое помещение – с учетом рыночной стоимости и чувствительности жилищной сферы в целом – существенно влияет на его жизнь и может поставить в тяжелые обстоятельства. При рассмотрении такого спора необходимо установить, было ли совершено хотя бы одно из действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства».

В то же время недопустимы и злоупотребления со стороны наследников. Уклоняясь от оформления собственности, они могут избегать исполнения обязательств перед кредиторами (в том числе умершего). «Такое поведение содержит в себе признаки несправедливости и потому не может получать правовую защиту», – отмечается в постановлении.

Служители конституционной Фемиды пришли к выводу, что сама по себе «прописка» в спорной квартире доказательством принятия наследства не является, но в совокупности с другими обстоятельствами должна учитываться при рассмотрении спора. «Значение такой регистрации еще более повышается, когда уполномоченные органы долго бездействовали по оформлению прав на это имущество как на выморочное, а потом заявили требования на него», – заключила высшая инстанция. Не усмотрев прямого нарушения Конституции России, она предписала пересмотреть спор Дмитрия Простякова.

Агентство правовой информации

Свяжитесь с нами по телефону 8 (342) 291-93-30 или отправьте заявку по электронной почте zukk59@gmail.com

На долговую память: должны ли наследники платить по кредитам умерших

После смерти владельца кредитной карты банк хотел, чтобы наследник погасил долг, но суды на местах не поддержали требований кредитной организации. Они постановили, что банк пропустил срок, когда можно было предъявлять претензии за неуплату. Однако Верховный суд позицию местных инстанций опроверг, сообщили «Известиям» в пресс-службе высшего судебного органа. Нотариусы объясняют, что расплачиваться собственным имуществом по долгам наследодателя не нужно, однако в пределах стоимости полученного наследства долги могут взыскать. Подробности — в материале «Известий».

Банки денег не прощают

По данным судебного департамента при ВС РФ, только за 2023 год поступило более 62,8 тыс. исковых заявлений по спорам из-за наследных долгов, из которых 33,6 тыс. были удовлетворены. И тем не менее полученные в наследство долги по кредитным картам всё еще могут поставить в тупик местные суды. С одной из таких историй столкнулись наследники россиянки из Подмосковья.

Согласно документу Верховного суда № 4-КГ24-4-К1, в 2012 году женщина оформила кредитную карту на 45 тыс. рублей под 18,9% годовых. По договору ей требовалось погашать не менее 5% долга ежемесячно. Со временем она стала платить нерегулярно, задолженность росла. В 2019 году женщина умерла, а ее несовершеннолетний сын получил выплату на 200 тыс. рублей по договору страхования, заключенному вместе с выданной кредитной картой.

Банк подал в суд на молодого человека, чтобы получить долг матери, который к этому моменту составлял уже 49 163 рубля с учетом процентов и неустойки. Три местные судебные инстанции банку отказали, обосновав решение пропуском срока исковой давности в три года: они высчитывали его с даты первой просрочки. По этой логике банк с иском опоздал — требование должно было быть предъявлено до 15 июля 2022 года, а поступило лишь 4 августа.

Однако кредитная организация не согласилась и обратилась в Верховный суд РФ, который все решения местных судов отменил, а спор банка и наследника вернул на новое рассмотрение. Согласно объяснению ВС РФ, срок по иску, который вытекает из нарушения условия договора об оплате по частям, начинается в отношении каждой отдельной части. А период, в течение которого можно обратиться в суд из-за просроченного периодического платежа, исчисляется по каждому невнесенному платежу. Таким образом, Верховный суд исправил ошибку нижестоящих инстанций.

Как пояснил советник Федеральной палаты адвокатов РФ Сергей Макаров, наследство — это не только имущество, но и долги.

— Если наследник принимает имущество, то долги умершего становятся его долгами, и их необходимо выплатить, — пояснил юрист.

Однако такая позиция не означает автоматического возложения на наследников долгов наследодателя в полном объеме, добавляет адвокат. Во-первых, долги подлежат выплате только в пределах стоимости полученного наследства, а свои собственные средства наследники тратить не должны. Вне зависимости от суммы долгов умершего наследники не должны тратить на их погашение больше денег, чем стоит унаследованное имущество.

Во-вторых, долг подлежит выплате только за три года, отмечает Макаров. Разумеется, если наследники хотят и готовы, они могут погашать долги в полном объеме. Но если дело дошло до судебного процесса и кредитор взыскивает долг за умершего, наследники как ответчики вправе заявить о применении исковой давности к требованиям, возникшим более трех лет назад. Если такое заявление будет сделано и подтвердится, что исковой срок истек, то суд должен отказать в удовлетворении требований полностью или частично, пояснил Сергей Макаров.

Есть еще один важный момент. Он связан с кредитами, которые банк выдавал под обязательное страхование жизни у компании, указанной кредитной организацией. Обычно такая страховая компания напрямую связана с банком, поясняет адвокат. В этом случае ВС РФ еще два года назад встал на сторону наследников.

Каким будет решение по указанному делу, станет известно из дальнейших разбирательств в суде.

Есть ли исключения

Эксперт «Народный фронт. Аналитика» Елена Гринь объясняет, что в случае, если наследниками являются недееспособные лица, в том числе дети, наследство передается на общих основаниях, каких-либо исключений закон не предусматривает.

— Однако платить по долгам за несовершеннолетнего наследника придется его законным представителям. В этом случае возможен отказ от наследства, но потребуется согласие органа опеки и попечительства, — говорит Гринь.

Наследники отвечают по долгам умершего солидарно, отмечает член правления Нотариальной палаты Свердловской области, нотариус Екатеринбурга Ольга Филиппова. То есть каждый отвечает только в пределах стоимости полученного по наследству имущества. Речь идет о рыночной стоимости, которая определяется на дату открытия наследства, вне зависимости от изменения стоимости на момент рассмотрения дела в суде.

— Наследники не должны исполнять обязательства должника досрочно. Возвращать кредитору деньги можно в такие сроки и в таком порядке, как это изначально было предусмотрено кредитным договором, — уточняет нотариус.

Она объясняет, что на практике суд запрашивает у нотариуса информацию о наличии открытого наследственного дела и уточняет круг людей, принявших наследство. Кредитные организации отправляют нотариусу требования к принявшим наследство.

Кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования к принявшим наследство гражданам в пределах соответствующих сроков исковой давности. До принятия наследства требования могут быть предъявлены к имуществу. Для его сохранения может быть привлечен исполнитель завещания или нотариус. Во втором случае суд приостанавливает рассмотрение дела, пока наследники не примут наследство.

Когда требования предъявляют кредиторы наследодателя, соответствующий срок исковой давности не подлежит перерыву, приостановлению и восстановлению.

Казалось бы, процедура понятна, но почему суды на местах путаются и не могут взыскать долгов по кредитам с наследников? Член Ассоциации юристов, управляющий партнер адвокатской группы «Ватаманюк&Партнеры» Владислав Ватаманюк объясняет, что причина во многом кроется в определении момента, с которого наследник должен выплачивать проценты по кредитным обязательствам: является ли таковым день открытия наследства либо же его принятия. Важно учитывать, что к наследнику переходят права и обязанности с даты открытия наследства, подчеркивает адвокат.

— Право не терпит пустоты, потому шестимесячный срок есть лишь период времени для принятия наследства, однако, приняв его, наследник должен уплачивать проценты с этого момента, — говорит Владислав Ватаманюк.

На этот счет обращено внимание в п. 61 постановления пленума Верховного суда РФ «О судебной практике по делам о наследовании».

После установления обстоятельств

Существенными условиями для разрешения спора являются общая стоимость наследственной массы, наличие исполненных обязательств поручителем, страховые выплаты и размер долей наследников, отмечает преподаватель кафедры нотариата Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) Дмитрий Глазов. Только после установления всех обстоятельств, имеющих значение для разрешения спора, может быть вынесено объективное решение о размере и составе наследников, несущих солидарную ответственность.

— Рассмотрение в суде наследственного спора с участием наследников несовершеннолетних или недееспособных имеет свои особенности, но не является препятствием для разрешения спора по существу, — объясняет Дмитрий Глазов. — В частности, интересы указанных лиц в суде должны представлять их законные представители, а в случае отчуждения их имущества на их сторону должны быть привлечены органы опеки и попечительства, действующие в пределах своей компетенции, установленной законом.

Особое внимание необходимо уделить вопросу оценки наследственной массы и методов ее установления. Полностью отказаться от обязательств выплачивать долги наследодателя наследники могут только в случае полного отказа от наследства.

Доцент кафедры предпринимательского и корпоративного права Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) Елена Ельникова объясняет, что для минимизации расходов наследнику, которому известно о наличии кредитных долгов, можно рекомендовать незамедлительно обратиться в банк сразу после получения свидетельства о смерти наследодателя с заявлением о приостановлении выплаты процентов. В этом случае в течение шестимесячного срока для принятия наследства проценты начисляться не должны и увеличения суммы долга не возникнет.

Источник: iz.ru

Свяжитесь с нами по телефону 8 (342) 291-93-30 или отправьте заявку по электронной почте zukk59@gmail.com

PRO Бизнес в наследство

Процедура оформления наследственных прав нотариусом на бизнес четко урегулирована законом.

Наследование бизнеса целиком законодательством в Российской Федерации не предусмотрено, однако возможно получить по наследству его составные части. Например, имущество и имущественные права бизнесмена, долю в уставном капитале или акции. Чаще всего в России бизнес ведется индивидуальными предпринимателями или через общества с ограниченной ответственностью.

Рассмотрим наследование бизнеса на их примере.

Статус индивидуального предпринимателя (ИП) прекращается после смерти человека и не может быть унаследован. Юридически бизнес прекратит существование. Получить получится только активы предпринимателя. Имущество ИП тесно связано с его личной собственностью, поэтому имущество и имущественные права, принадлежащие предпринимателю, передаются наследникам на общих основаниях, так же как и имущество физического лица. Например, товар, право на денежные средства на расчетном счёте, недвижимость или предприятие как единый комплекс, товарный знак.

При наследовании предприятия имеются свои особенности. Так как предприятие имеет статус недвижимого имущества, право собственности на него регистрируется в Едином государственном реестре недвижимости. Наследник, зарегистрированный в качестве ИП, или коммерческая организация, которая является наследником по завещанию, имеет преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли входящего в состав наследства предприятия. Остальные наследники при разделе наследства в этом случае имеют право на денежную компенсацию. Предприятие наследуется как единый комплекс, поэтому, если никто из наследников не имеет преимущественного права, предприятие не подлежит разделу, а поступает в их общую долевую собственность.

В отличие от предприятия, право на товарный знак может переходить только к одному конкретному наследнику. Наследником товарного знака может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Если наследников несколько, необходимо будет заключить соглашение о разделе наследственного имущества.

Право на товарный знак может быть принято наследником, не являющимся предпринимателем, но в будущем наследник должен будет зарегистрироваться в качестве ИП. Либо в течение одного года с даты открытия наследства он может уступить право на товарный знак. Если уступка не осуществлена, либо наследник не стал предпринимателем, то по истечении одного года с даты открытия наследства право на товарный знак прекращается.

В случае смерти участника общества с ограниченной ответственностью (ООО), организация продолжает работать, но наследники не имеют прав на активы ООО, к наследникам переходит только доля участника в уставном капитале общества.

Вместе с этим,  в уставе общества может быть предусмотрено, что на переход доли к наследникам потребуется согласие остальных участников ООО, а также предусмотрен различный порядок получения согласия участников общества.

В таком случае участие в бизнесе наследников будет зависеть от согласия других участников.

Если наследник не получил согласие, он имеет право на получение действительной стоимости причитающейся ему доли.

Процедура оформления наследственных прав нотариусом на бизнес четко урегулирована законом. Наследование бизнеса, как любого другого имущества, происходит по закону, по завещанию и по наследственному договору. Но если бизнесмен умер и не оставил распоряжений на случай смерти в отношении распределения бизнес-активов между наследниками, это нередко может привести к наследственным и корпоративным конфликтам, которые могут повлечь негативные имущественные и репутационные последствия.

Это могут быть разногласия наследников или их желание как можно скорее реализовать свою долю, выдел супружеской доли в наследственном имуществе, признание наследника банкротом после получения наследства. Обстоятельства могут быть разные, но, как правило, они ставят под угрозу деятельность крупных компаний и их контрагентов.

Снизить вероятность конфликтов владельцам компаний может помочь планирование ведения своего бизнеса и разрешение заранее при жизни вопросов, которые также могут появиться после их смерти. Например, корректировка устава компании, заключение брачного договора или соглашения о разделе совместно нажитого имущества супругов, определяющих судьбу бизнеса, составление завещания, как одного из наиболее популярных способов распоряжения имуществом на случай смерти, заключение наследственного договора, создание личных и наследственных фондов, а также учреждение доверительного управления наследственным имуществом.

Унаследовать бизнес можно, но вот получится ли наследникам его сохранить, это в том числе зависит от того, как владельцы бизнеса позаботятся заранее о наследственном планировании и разрешении вопросов, которые могут появиться после их смерти.

© kvnews.ru, ПОДСВИРОВА Анна Михайловна, помощник нотариуса

Наша компания в рамках оформления наследственных прав нотариусом осуществляет оценку доли в уставном капитале, а также оценку акций.
Свяжитесь с нами по телефону 8 (342) 291-93-30 или отправьте заявку по электронной почте zukk59@gmail.com

 

Наследство можно получить без завещания

Преподаватель юридических дисциплин университета «Синергия» Антон Палюлин объяснил порядок действий для получения россиянами наследства без завещания. Об этом сообщают «Известия».

Юрист советует после смерти родственника обратиться в ближайшую нотариальную контору, независимо от места жительства умершего. При этом требуется предоставить оригиналы документов: паспорт, свидетельство о смерти наследодателя, документ, подтверждающий родственную связь, а также справку о последнем месте жительства умершего.

Затем необходимо заказать оценку стоимости наследуемого имущества (квартиры, дома, автомобиля и других активов), оплатить госпошлину и через шесть месяцев вновь записаться на прием к нотариусу.

Антон Палюлин предупреждает, что если новый владелец планирует совершать сделки с недвижимостью (продажа, дарение, обмен и т.д.), необходимо зарегистрировать переход права собственности в Росреестре.

© Mosregion.info

Свяжитесь с нами по телефону 8 (342) 291-93-30 или отправьте заявку по электронной почте zukk59@gmail.com

КС РФ разрешил вопрос о наследстве россиян, умерших за границей

Конституционный суд РФ разрешил российским нотариусам оформлять право наследования на движимое имущество, если его прежний владелец скончался за пределами России.

Статья 1224 Гражданского кодекса РФ, в которой сказано, что «отношения по наследованию определяются по праву страны, где наследодатель имел последнее место жительства», не может являться основанием для отказа в оформлении наследства, постановил Конституционный суд РФ.

Поводом для такого решения стала жалоба одной гражданки на ситуацию, в которую она попала. Отец Анжелики Стаценко много лет назад уехал на заработки в Германию. В России у него осталась квартира, гараж, а в гараже — автомобиль ВАЗ 2103 1976 года выпуска и мотоцикл «Ява» на год «моложе».

Недвижимое имущество в большей степени связано сместом его нахождения, а движимое — с личностью

Когда мужчина умер, а случилось это в Нюрнберге, дочь смогла получить по наследству квартиру и гараж. Но вот в оформлении прав на технику, а также на сумму, оставшуюся на пенсионном счете отца, ей отказали.

Нотариус, а затем и местные суды посчитали, что оформлением прав в данном случае должны заниматься немецкие уполномоченные органы — несмотря на то, что имущество, о котором идет речь, никогда не перемещалось за границы РФ.
— Учитывая сложную международную обстановку, мои права как гражданина РФ не могут быть полностью реализованы на территории Германии, поддерживающей русофобские настроения и осуществляющей политику антироссийских санкций, — написала Стаценко в жалобе, направленной в высшую юридическую инстанцию страны. И еще женщина добавила следующий довод.
— Мое скромное материальное положение делает затруднительным выезд за пределы РФ для решения вопроса наследования.

Судьи КС приняли довод о сложной геополитической ситуации во внимание.

В первую очередь они напомнили, что органы власти, принимая те или иные решения, обязаны руководствоваться принципом поддержания доверия граждан к закону и действиям государства.

Право наследования — неотъемлемая часть права собственности, гарантированного Конституцией РФ. Однако недвижимое имущество в большей степени связано с местом его нахождения, а движимое — с личностью его правообладателя. Поэтому если правообладатель находится за пределами РФ, логично, что он — и его движимое имущество — находится в юрисдикции страны пребывания.

В то же время статья 1115 Гражданского кодекса РФ разрешает открывать наследство на территории РФ, когда последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории РФ, неизвестно или находится за ее пределами.

И если «сложившиеся обстоятельства объективно препятствуют взаимодействию с компетентным органом иностранного государства», то уполномоченные органы обязаны «оценить в совокупности все обстоятельства дела и принять решение, которое в наибольшей степени способствовало бы обеспечению защиты наследственных прав».

— Надлежащее обеспечение прав и свобод в отдельных случаях требует учета объективных международных реалий. Они могут проявляться и в значительном ухудшении всего спектра отношений с отдельными государствами, что порой делает реализацию прав и свобод невозможной или существенно затрудненной, например, в силу возникающей у заинтересованного лица необходимости нести дополнительные финансовые и иные затраты, несоразмерные и избыточно обременительные в сравнении с их изначально предполагаемым уровнем, — указал Конституционный суд РФ.

На основании вышеизложенных доводов судьи КС заявили следующее: положения статьи 1224 Гражданского кодекса РФ признаны не противоречащими Конституции РФ, поскольку они не могут быть основанием для отказа в оформлении наследства: «Требование об определении отношений по наследованию движимого имущества по праву страны, где наследодатель имел последнее место жительства, не должно исключать оформление прав на наследственное имущество, находящееся на территории РФ».

Дело Анжелы Стаценко подлежит пересмотру.

rg.ru

Свяжитесь с нами по телефону 8 (342) 291-93-30 или отправьте заявку по электронной почте zukk59@gmail.com

Росреестр Прикамья разъясняет, что делать наследникам, если наследуемое имущество обременено арестом

«Наличие ареста (запрета), наложенного на объект недвижимости, не препятствует вступлению в наследство и регистрации права собственности за наследником на такие объекты, — комментирует ситуацию начальник отдела регистрации арестов Управления Росреестра по Пермскому краю Инесса Макарова. — После регистрации прав на наследуемое имущество наследник должен обратиться в орган, который принял решение об аресте, для решения вопроса о прекращении ограничений».

Вместе с тем наследник может урегулировать вопрос о снятии ареста до получения свидетельства о праве на наследство. Сначала нужно обратиться к нотариусу, открывшему наследственное дело. Нотариус вправе запросить из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) копию документа, на основании которого в ЕГРН внесены сведения об аресте или запрете. В документе указан орган, который установил запрет. Далее наследник обращается в этот уполномоченный орган для решения вопроса о прекращении ареста/запрета до получения свидетельства о праве на наследство. Для процедуры снятия обременения необходимо устранить причины, которые привели к аресту имущества.

После принятия решения о снятии ареста составляется исполнительный лист и направляется судебному приставу-исполнителю. После вступления решения суда в законную силу и внесения сведений в ЕГРН арест с имущества снимается.

В результате свидетельство о праве на наследство и выписка из ЕГРН о регистрации права собственности на объект будут выданы без указания ограничений в виде ареста или запрета.

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Оценка для наследства может понадобиться для расчета госпошлины за выдачу свидетельства нотариусом.
Свяжитесь с нами по телефону 8 (342) 291-93-30 или отправьте заявку по электронной почте zukk59@gmail.com

Нотариусы раскрыли главные ошибки при составлении завещаний

Завещание рекомендуется составлять предельно конкретно.

Например, не ошибаться в фамилиях наследников. Также стоит точно описать свое имущество, чтобы не возникло путаницы. А если оставлять чужим людям, надо помнить, что докторам и социальным работникам запрещено принимать большие подарки.

Федеральная нотариальная палата составила список самых распространенных ошибок при составлении завещания. Только за последние два года российские нотариусы удостоверили более 1,1 миллиона завещаний. Проблема в том, что потом нередко возникают конфликты. Родственники, само собой, почти всегда недовольны, как поделено имущество. А если в завещании есть какие-то недоработки, то долгая наследственная война практически неизбежна.

Ошибка №1: оставить то, не знаю что

«Плохая идея — не расписывать в завещании детально, кому и что конкретно достанется после смерти завещателя, а часть имущества и вовсе оставлять «за скобками», — подчеркивают в ФНП. — Чем меньше конкретики, тем больше у наследников может быть поводов для споров».

Нотариус не может требовать, чтобы вы обязательно показали документы о праве собственности на имущество, которое хотите распределить, так как проверяют его только при выдаче наследства. «Однако нотариус может посоветовать принести эти документы на этапе составления завещания, чтобы избежать путаницы и возможных проблем в будущем. Лучше это сделать», — советуют в ФНП.

Если в вашей жизни что-то меняется, например, появляется новая машина — это можно отразить в уже составленном завещании. Или позаботиться об этом заранее и сразу написать в завещании, кому достанется «все прочее имущество». А еще желательно уточнить, кому перейдет наследство, если главный претендент к моменту смерти завещателя сам уже уйдет из жизни.

Вице-президент Гильдии российских адвокатов Никита Филиппов согласен с тем, что необходимо составлять максимально полное описание объектов, передаваемых по наследству. «Это позволит провести их безусловную идентификацию из массы других, — говорит он.

В свою очередь, старший юрист Бюро адвокатов «Де-юре» Екатерина Булыгина рассказала случай из недавней практики.

«Недавно наше Бюро участвовало в рассмотрении дела о толковании завещания с целью установления факта тождества имущества, указанного в завещании, имуществу, которое фактически принадлежало наследодателю, — говорит она. — В завещании при указании объектов недвижимого имущества были допущены описки в названии населенного пункта и номерах земельных участков. Формулировка «с находящимися на них строениями» не давала возможность установить местонахождение земельных участков относительно дома, в связи с чем первостепенной задачей было доказать, какие земельные участки наследодатель хотел передать нашему клиенту, иначе он бы лишился и земли, и расположенного на ней дома. Ситуация осложнялась еще и тем, что при описании объектов не были указаны кадастровые номера земельных участков и дома, в связи с чем мы могли руководствоваться только адресом».

По ее словам, указанное завещание является примером, которому следовать не стоит. «Ведь неграмотно составленное завещание может лишить наследников возможности принять имущество, которое наследодатель хотел им оставить», — подчеркивает Екатерина Булыгина.

Ошибка №2 — оставить тому, не знаю кому

«Порой к нотариусам приходят люди, которые хотят включить в завещание знаменитостей, президентов, космонавтов или вымышленных персонажей, — рассказывают в Федеральной нотариальной палате. — Если одинокая актриса завещает все любимому театру — это одно. Если человек хочет, чтобы его квартира в Пензе досталась главе Индии — другое».

По общему правилу, в завещание можно вписать любого гражданина или организацию. Даже если у вас есть родственники, продолжают эксперты, вы можете лишить их наследства (всех, кроме обязательных наследников) и оставить все другу, соседу или кому-то еще. Главное — это должно быть обдуманное желание.

Если же человек не знает полного имени своего потенциального наследника, его даты рождения, адреса, чем он занимается, и не может внятно объяснить, почему выбрал именно его, нотариус усомнится в дееспособности завещателя и документ не удостоверит.

Еще нюанс: законодательно запрещено делать подарки дороже трех тысяч рублей врачам и социальным работникам, которые ухаживают за дарителем, то есть от которых он так или иначе зависит. Бывает, что при рассмотрении дел об оспаривании завещаний суды ссылаются на эту же норму. Это нужно учитывать, если вы хотите завещать имущество своему доктору или соцработнику.

Адвокат Никита Филиппов советует внимательно прописывать имена наследников, желательно основываясь на паспортных данных или данных свидетельства о рождении, а также указать в завещании их дату и место рождения, паспортные данные, адрес места жительства и контактную информацию.

«Благодаря этому даже при наличии описки в имени нотариус сможет идентифицировать наследники по остальным имеющимся у него персональным данным, в результате чего наследнику не обязательно будет обращаться в суд», — говорит он.

Ошибка №3 — как можно чаще менять завещание

«Завещание всегда можно отменить или изменить, но бывают люди, которые делают это слишком часто. Такое поведение порой настораживает или приводит к конфликтам между наследниками, — рассказывают в ФНП. — Известен случай, когда мужчина семь раз переписывал завещание то на двоюродных, то на троюродных племянников. Когда он умер, несостоявшиеся наследники попытались оспорить последнюю версию завещания. Состоявшиеся — оборонялись. И те, и другие потратили уйму денег, нервов и 2,5 года жизни на судебные тяжбы».

Конечно, человек может в любой момент аннулировать документ или написать новый. И это не делает его «ненадежным» завещателем. Так, в одну из нотариальных контор несколько раз с периодичностью в полгода-год приходила пожилая дама и переписывала свое завещание. При этом она находилась в здравом уме, просто так складывались обстоятельства. Однако, если человек часто меняет свою волю и объясняет это тем, например, что выбранные ранее наследники подсыпают ему в чай мышьяк или плетут заговор за его спиной, это уже повод задуматься, все ли в порядке с человеком.

Оценка для наследства может понадобиться для расчета госпошлины за выдачу свидетельства нотариусом.
Свяжитесь с нами по телефону 8 (342) 291-93-30 или отправьте заявку по электронной почте zukk59@gmail.com

Как оценить акции для вступления в наследство

Переход акций по наследству

Действующие российское законодательство предусматривает два вида наследования акций: по закону и по завещанию. В первом случае ценные бумаги умершего родственника переходят к наследникам по правилам установленным гражданским законодательством. Чаще всего активы получают прямые родственники (дети, родители, братья, сестры), а распределение акций происходит между ними в равных долях. При наследовании с помощью завещанию акции деляется между лицами, которые были упомянуты в завещании. Это могут родственники или иные лица.

Наследник, получивший акции, становится их полноправным владельцем только после внесения соответствующих изменений в реестр акционеров компании. Для подобной регистрации требуется свидетельство о праве на наследство, которые можно получить перечислив в бюджет государственную пошлину. Именно для определения величины этой пошлины чаще всего наследники обращаются к оценщикам для установления стоимости акций. В соответствии с Налоговым кодексом, размер пошлины для получения свидетельства о наследовании зависит от статуса наследника. Если ценные бумаги переходят в собственность детей, родителей, супруга (супруги), братьев и сестер наследодателя, то пошлина составит 0,3% от стоимости наследуемых акций. При этом ее размер не может превышать 100 тысяч рублей. Для иных лиц, которые получают наследство, пошлина будет больше — 0,6% от цены наследуемых акций.

Оценка стоимости наследуемых ценных бумаг необходима для нотариуса для того, что корректно рассчитать госпошлины. Самостоятельно наследники не имеют право это сделать, необходимо в обязательном порядке обращаться к профессиональному оценщику, который произведет оценку и зафиксирует результаты документально.

Как оценить акции для наследства Последовательность шагов для получения отчета оценщика по наследуемым акциям следующий:

Шаг 1. Наследник выбирает оценщика и подписывает с ним договор на проведение оценки. Ключевой момент — специалист по оценке должен состоять в саморегулируемой организации оценщиков. В противном случае отчет может быть успешно оспорен.

Шаг 2. Передача оценщику документацию для выполнения работ. Наследник должен передать свой паспорт, свидетельство о смерти наследодателя, документ о праве умершего на ценные бумаги.

Шаг 3. Составление отчета об оценке, в котором будут основные сведения об оцениваемом имуществе, а также — заключение оценщика о стоимости наследуемых акций.

При определении действительной стоимости ценных бумаг, передаваемых по наследству оценщик может применять один из возможных способов оценки. Это может быть фактический метод, когда стоимость определяется по текущим котировкам акций (если наследуются акции публичного акционерного общества). Другой способ оценки — сравнительный. Он предполагает сбор данных об аналогичных компаниях и их стоимости. С помощью затратного метода анализируются финансовые показатели компании, исходя из которых определяется стоимость владения этим бизнесом. Последний возможный способ оценки — доходы. Оценщик будет проверять возможных доход, который акция может принести владельцу.

Независимо от выбранного способа оценки стоимости акций, оценщик должен предоставить заказчику отчет, в котором указываются основные данные о выполненной работе (дата подготовки документа, его номер), информация об оценщике, основания для проведения процедуры оценки. Далее — в основной части отчета — приводятся цели оценки, описание объекта оценки, стандарты проведения оценки и порядок ее проведения. В заключении указывается итоговая стоимость акций, дата проведения оценки и перечень документов, которые были использованы для установления цены.

Документ составляется в бумажной или электронной форме. Он обязательно должен быть подписан оценщиком либо личной, либо электронной подписью. После получения отчета, с указанием стоимости наследуемых акций, нотариус, который ведет наследственное дело, обязан использовать отчет для расчета размера госпошлины.

Источник: Актион Финансы

Оценка акций для вступления в наследство – одна из часто востребованных услуг, оказываемых нашей компанией.

Если вам нужна услуга по оценке акций, то «Западно-Уральская Консалтинговая Компания» — ваш выбор!

Свяжитесь с нами по телефону 8 (342) 291-93-30 или отправьте заявку по электронной почте zukk59@gmail.com

Что предпринимателю важно знать о наследстве?

1. Если в уставе нет запрета, наследник доли в ООО (бизнеса) автоматически приобретает корпоративные права в связи с открытием наследства. Однако возможность осуществления этих прав связана с необходимостью принятия наследства и получения свидетельства о праве на наследство. С целью устранения неопределенности в отношении наследуемой доли, в период между датой открытия наследства и датой выдачи свидетельства о праве на наследство, может быть установлено доверительное управление.

2. Если в уставе ООО содержится ограничение на наследование  условие о том, что переход доли к наследникам допускается только с согласия остальных участников общества  то с даты открытия наследства наследник приобретает только имущественные права на долю.

Для получения корпоративных прав (получить статус участника и голосовать на собрании, например) наследник должен получить согласие на переход доли от всех остальных участников общества, для этого ему необходимо направить в общество уведомление о том, что он планирует вступить в права участника общества. При таком варианте наследник получает статус участника с момента получения согласия на переход доли, а не с момента внесения сведений о нем в ЕГРЮЛ.

3. Если получен отказ от других участников  наследник не приобретает права участника ООО. У него возникает право на получение действительной стоимости доли в уставном капитале или получение ликвидационной квоты. Размер действительной стоимости доли определяется на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дню смерти участника общества. При несогласии с размером действительной стоимости доли наследник может обратиться в суд с иском о взыскании действительной стоимости доли.

4. Если наследник принял часть имущества, то он считается собственником всего наследуемого имущества независимо от получения свидетельства только на часть наследства. Само по себе неосуществление наследником прав по доле в уставном капитале ООО или не обращение в общество с требованием о выплате действительной стоимости доли не является автоматическим основанием для лишения такого наследника доли в уставном капитале ООО.

5. Принимая наследство, помним: наследники, принявшие наследство, становятся должниками по обязательствам наследодателя, например, договору займа. Они должны исполнить в установленном размере обязательства заемщика из этого договора. Основания и способ принятия наследства значения не имеют, как и то, знали ли наследники об обязательствах наследодателя-заемщика, когда принимали наследство. Ответственность по обязательствам заемщика — как по закону, так и по завещанию — несут наследники, которые приняли наследство, в том числе совершив действия по его фактическому принятию.

А если наследников несколько  они становятся солидарными должниками. Но каждый из них отвечает в пределах стоимости только того имущества, которое он унаследовал. Наследники несут обязанности заемщика (в частности, по возврату основной суммы долга и уплате процентов на нее) со дня открытия наследства. Но, например, проценты по ст. 395 ГК РФ за неисполнение денежного обязательства самими наследниками уже после открытия наследства можно начислять только после истечения срока, необходимого для его принятия.

Оценка для наследства может понадобиться для расчета госпошлины за выдачу свидетельства нотариусом.
Свяжитесь с нами по телефону 8 (342) 291-93-30 или отправьте заявку по электронной почте zukk59@gmail.com
Заказать звонок

 


Я принимаю соглашение сайта об обработке персональных данных.

×